999 resultados para Droit pénal


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Je ne me rappelle pas comment cela a commencé. Mais Andrée Lajoie et moi avons toujours entretenu le plaisir de la conversation. Sur les choses de la vie comme sur le droit. Pour lui rendre hommage dans ces Mélanges, jâai imaginé une conversation que jâaurais pu avoir avec elle sur la pénalisation du tabagisme, un prétexte pour écrire sur lâémergence de normes pénales. Et pour relier cet échange imaginaire à des réflexions de sa propre recherche. En boutade, elle mâa souvent affirmé ne rien connaître au droit pénal. Je sais déjà que mes propres analyses sur lâémergence de normes pénales peuvent se rattacher à ses positions théoriques sur le droit. Dâautres exposés exigeront peut-être de ma part plus que de la persuasion  rhétorique pour la convaincre du bien-fondé de certains points de vue.

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Dans lâespace réel, lâidentité dâune personne est clairement circonscrite à lâétat civil et pleinement protégée par le droit interne des pays. Alors que dans le cyberespace, les contours de la notion sont plutôt flous, voire incertains. Le développement du commerce électronique et la croissance des transactions en ligne ont donné naissance au « crime » de lâusurpation dâidentité. Et si lâusurpation dâidentité a pu émerger, câest grâce à la spécificité du médium, qui sâest avéré un terrain fertile aux abus des usurpateurs dâidentité. Ce présent article étudie et analyse la fraude, le vol et lâescroquerie en tant quâinfractions économiques commises dans le cyberespace par le biais du système informatique. Il constate la désuétude et lâinefficacité des infractions prévues dans le droit pénal canadien relativement à lâincrimination du crime de lâusurpation dâidentité et propose une solution basée sur des approches réglementaires, législatives et techniques.

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Plusieurs problèmes liés à l'utilisation de substances et méthodes interdites de dopage dans les sports posent de grands défis à la gouvernance antidopage. Afin de lutter contre le dopage, certains pays ont mis en oeuvre des cadres juridiques basés exclusivement sur le droit pénal tandis que d'autres pays ont plutôt misé sur des mécanismes et organismes spécialisés trouvant fondement en droit privé ou sur un régime hybride de droit public et privé. Ces différentes approches réglementaires ont pour conséquence de faire en sorte quâil est très difficile de lutter efficacement contre le dopage dans les sports, notamment parce que leur exécution requiert un degré de collaboration internationale et une participation concertée des autorités publiques qui est difficile à mettre en place. à lâheure actuelle, on peut par exemple observer que les Ãtats nâarrivent pas à contrer efficacement la participation des syndicats et organisations transnationales liés au crime organisé dans le marché du dopage, ni à éliminer des substances et méthodes de dopage interdites par la réglementation. Par ailleurs, la gouvernance antidopage basée sur les règles prescrites par lâAgence mondiale antidopage prévoit des règles et des normes distinctes de dopage distinguant entre deux catégories de personnes, les athlètes et les autres, plaçant ainsi les premiers dans une position désavantageuse. Par exemple, le standard de responsabilité stricte sans faute ou négligence imposé aux athlètes exige moins que la preuve hors de tout doute raisonnable et permet l'utilisation de preuves circonstancielles pour établir la violation des règles antidopages. S'appliquant pour prouver le dopage, ce standard mine le principe de la présomption d'innocence et le principe suivant lequel une personne ne devrait pas se voir imposer une peine sans loi. Dâailleurs, le nouveau Code de 2015 de lâAgence attribuera aux organisations nationales antidopage (ONADs) des pouvoirs d'enquête et de collecte de renseignements et ajoutera de nouvelles catégories de dopage non-analytiques, réduisant encore plus les droits des athlètes. Dans cette thèse, nous discutons plus particulièrement du régime réglementaire de lâAgence et fondé sur le droit privé parce quâil ne parvient pas à répondre aux besoins actuels de gouvernance mondiale antidopage. Nous préconisons donc lâadoption dâune nouvelle approche de gouvernance antidopage où la nature publique et pénale mondiale du dopage est clairement reconnue. Cette reconnaissance combiné avec un modèle de gouvernance adapté basé sur une approche pluraliste du droit administratif global produira une réglementation et une administration antidopage mieux acceptée chez les athlètes et plus efficace sur le plan des résultats. Le nouveau modèle de gouvernance que nous proposons nécessitera toutefois que tous les acteurs étatiques et non-étatiques ajustent leur cadre de gouvernance en tenant compte de cette nouvelle approche, et ce, afin de confronter les défis actuels et de régler de manière plus satisfaisante les problèmes liés à la gouvernance mondiale du dopage dans les sports.

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Si lâon évoque lâaffaire Hissène Habré, il semble que l'itinéraire vers un véritable procès judiciaire est plutôt lâun des plus complexes, sinueux[1] et mal gérés de lâhistoire récente. En effet, il sâagit tant de lâingérence dâintérêts politiques que de lâexistence de problèmes juridiques sérieux qui vont depuis lâapplication des normes pénales jusquâà remettre en cause la relation[2] entre le droit interne et le droit international dans les domaines pénal et de la protection des droits de lâHomme. En ce sens, la compétence judiciaire et le principe de compétence universelle en matière de crimes les plus graves devraient jouer en faveur de lâefficacité en matière de protection de droits de lâHomme et de lutte contre lâimpunité et pourtant, lâaffaire Habré démontre que la répression des infractions tels que la torture, les crimes contre lâhumanité et les crimes de guerre, chefs qui dès 2000 lui sont imputés sans réussite, se heurte à des obstacles propres à la conception de la compétence du juge. [1] MARTIN (P. M.), « Un différend entre la Belgique et le Sénégal : l'affaire Habré », Recueil Dalloz, 2009, p. 2125. Voir aussi « Le projet de procès d'Hissène Habré au Rwanda soulève des interrogations », http://www.rfi.fr/afrique/5min/20111002-avocate-victimes-hissene-habre-accuse-union-africaine-ralentir-le-dossier (11 octobre 2011) [2] HENZELIN (M), "Droit international pénal et droit pénaux étatiques. Le choc des cultures", Le Droit pénal à lâépreuve de lâinternationalisation, M. HENZELIN et R. ROTH (ed), LGDJ/Bruyant, Paris, 2002, p.71

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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".

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When the First World War began, the international co-operation of legal academics, which had been a characteristic of the late 19th and early 20th century came to a halt. In the context of the atrocities in Belgium as well as Serbia academics on both sides became involved in the propaganda campaigns of the belligerents on both sides. Not many of them were able to divest themselves. The presentation will claim that as a consequence the time between the First World War and the beginning of the Second can be characterized as «Broken Years» not only in regard to war veterans (Gammage 1974), but also in regard to the international academic discourse on issues of war crimes and the laws of war. This shall be substantiated by a look at academic activities in the interwar period within the International Law Association, the Institut de Droit International, the Interparliamentary Union, the Association Internationale de Droit Pénal and the Internationale Kriminalistische Vereinigung.

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Les informations relatives aux cryptomonnaies sont susceptibles de changer à l'avenir tant cette matière est nouvelle et encore peu ancrée dans le droit. Ce mémoire est une réflexion sur l'essor du Bitcoin et des cryptomonnaies à leurs débuts, alors même que le droit cherche à s'accaparer ces nouvelles technologies, à les intégrer dans son système préexistant.

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Les informations relatives aux cryptomonnaies sont susceptibles de changer à l'avenir tant cette matière est nouvelle et encore peu ancrée dans le droit. Ce mémoire est une réflexion sur l'essor du Bitcoin et des cryptomonnaies à leurs débuts, alors même que le droit cherche à s'accaparer ces nouvelles technologies, à les intégrer dans son système préexistant.

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Contiene además: Notice sur M. Rossi/par M. Mignet y Traité de droit pénal/ par M. Rossi, [1849?]

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Each volume has special t.-p. and half-title. Original imprint of v. 1-4, 6(2), 7, 11, 16, covered by printed label: Paris, Thorin et fils, A. Fontemoing, éditeur [etc.] this being the imprint of v. 17-19.

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Avec lâadoption le 4 octobre 2011 par lâAssemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de lâenvironnement afin dâen renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de lâenvironnement. Il a aussi élargi les pouvoirs dâintervention du ministre en lien avec les autorisations quâil émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de lâenvironnement, est la création de toute pièce dâun régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à lâégard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à lâarticle 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir dâagir équitablement de lâAdministration lors du processus dâémission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.

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Avec lâadoption le 4 octobre 2011 par lâAssemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de lâenvironnement afin dâen renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de lâenvironnement. Il a aussi élargi les pouvoirs dâintervention du ministre en lien avec les autorisations quâil émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de lâenvironnement, est la création de toute pièce dâun régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à lâégard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à lâarticle 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir dâagir équitablement de lâAdministration lors du processus dâémission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.