15 resultados para laws, regulations

em Université de Montréal, Canada


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Le 28 juin 2012, le Parlement canadien adoptait des modifications à la Loi sur lâimmigration et la protection des réfugiés introduisant des changements importants dans le traitement des demandes de protection faites à partir du Canada. Ces modifications incorporent deux nouveaux concepts en droit canadien, le premier étant le pays dâorigine désigné, qui figure sur une liste. Ces pays considérés comme « sûrs » sont désignés par arrêté par le ministère de la Citoyenneté et de lâImmigration. Les pays dâorigine désignés ne peuvent être source de réfugiés, et les demandeurs dâasile provenant de ces pays reçoivent un traitement particulier. Le deuxième concept est celui dâ« étranger désigné » : le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut désigner des arrivées de migrants comme étant irrégulières, si ces derniers se présentent aux frontières canadiennes sans les documents réglementaires. Ces étrangers sont obligatoirement mis en détention, et leur demande dâasile, le cas échéant, reçoit aussi un traitement particulier. Ces dispositions soulèvent de nombreuses questions concernant leur validité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et du droit international. Dans un premier temps, ce mémoire a pour objet de montrer quâil existe une lacune dans le processus législatif canadien. Lorsquâun gouvernement est majoritaire au Parlement, il peut faire adopter ses projets de loi sans informer adéquatement lâopposition et les électeurs sur les risques quâils présentent de violer les droits et libertés de la personne. à notre avis, cette lacune est problématique, car à notre avis, des lois sont adoptées en violation de la constitution et plus particulièrement de la Charte canadienne des droits et libertés sans que le gouvernement ait à se justifier. Ce mémoire explore lâidée dâutiliser les études dâimpact sur les droits de la personne, un modèle dâanalyse des lois, règlements et politiques publiques qui vise à évaluer et faire connaître les impacts quâils ont ou peuvent avoir sur les droits fondamentaux des personnes affectées. Les cas de la France, de la Grande-Bretagne et de la Commission européenne seront analysés. Ce mémoire examine les dispositions concernant les pays dâorigine désigné et les étrangers désignés en vertu de la Charte canadienne et du droit international. Nous concluons que si ces dispositions avaient fait lâobjet dâune étude dâimpact sur les droits de la personne, le Parlement et les Canadiens auraient été informés des risques de violation des droits fondamentaux des demandeurs dâasile concernés.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit, option droit commercial". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.

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Problèmes d'approvisionnement et de consommation d'énergie, de démographie et dâurbanisation, la conservation du patrimoine bâti se trouve, en ce début de 21e siècle, face à de nombreux défis. Cela d'autant plus que la façon de percevoir le patrimoine bâti a considérablement évolué depuis le début du 20e siècle (chapitre 1) changeant ainsi les raisons qui mènent à l'appropriation d'un bâtiment patrimonial. Face à l'importance accordée aujourd'hui à l'énergie en général et plus particulièrement à celle consommée par les bâtiments (chapitre 2), comment les enjeux liés à la conservation patrimoniale et ceux liés à l'énergie - via son utilisation et sa production - se confrontent-ils ? Si selon les principes du développement durable (chapitre 3) la conservation du patrimoine bâti associée à une gestion efficace de ses besoins énergétiques semble apparaître comme une évidence, quâen est-il dans la pratique ? Comment les professionnels du patrimoine bâti intègrent-ils les aspects de l'énergie consommée par les bâtiments ? Comment envisagent-ils l'installation et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments patrimoniaux ? Afin de trouver des réponses issues de la réalité de la pratique patrimoniale québécoise, ce mémoire - en se limitant à des professionnels avec une formation d'architecte (chapitre 4) - cherche à évaluer, d'une part, dans quelle mesure les chartes et lois appliquées au Québec considèrent les questions énergétiques (chapitre 5) et, d'autre part, à définir l'état d'esprit avec lequel les professionnels de la conservation du patrimoine bâti au Québec approchent, dans leur pratique, les questions liées à l'énergie consommée ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables (chapitre 6).

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Cette recherche aborde un sujet complexe, qui est en plein débat doctrinal en droit de l'arbitrage international: L'arbitrage commercial international et les garanties procédurales. Au fait, l'arbitrage commercial international revêt le mode traditionnel des règlements de litiges du commerce international et des relations économiques internationales. à cause de l'hybridité de sa nature (contractuelle et juridictionnelle), il est le plus souvent préféré par les parties aux tribunaux étatiques. Cette faveur vis-à-vis de ce mode de règlements de litiges internationaux s'explique par le développement de l'économie internationale, par la globalisation du marché, par la conclusion de nombreuses conventions internationales en la matière, par la création des centres d'arbitrage, enfin par la modernisation des lois et règlements nationaux. En revanche, il est constaté que l'arbitrage souffre d'un déficit de prévisibilité et de certitudes pour les acteurs du commerce international. Que l'on songe seulement à la multiplication des rattachements législatifs et des contrôles judiciaires: conflits de lois, conflits entre les règles de conflits, etc. Nous avons démontré que la solution aux difficultés de la méthode conflictualiste serait l'harmonisation de la procédure arbitrale internationale et que ce mode de règlement de différends débouche de plus en plus sur le rapprochement entre traditions juridiques différentes (Common Law et droit civil).Toutefois, ce mouvement de convergence est loin d'être achevé. Beaucoup d'autres pratiques arbitrales continuent de garder l'empreinte de la diversité des procédures étatiques et celle des grands systèmes juridiques mondiaux.

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Dans ma mémoire, jâai discuté les concepts dâarbitrage comme méthode de résolution dâun litige et par après, je donne un court historique de lâacceptation dâarbitrage au Québec. Le Chapitre I étudie la structure des règlements du R.B.Q., qui est un gendre dâarbitrage obligatoire institutionnelle, et jâinclus les diverses procédures dans ce système dâarbitrage. La sécurité offert par le plan de garantie règle par le R.B.Q. est discuté dans le Chapitre II en autant quâil est relié avec le system dâarbitrage R.B.Q., y compris la structure du plan et le contenu de la sécurité. Chapitre III parle des recours disponible aux Bénéficiares ainsi que les avantages et désavantages de lâarbitrage sous les Règlements du R.B.Q. Un court étude comparative de quatre autres juridictions est recherché en Chapitre IV, incluant notre voisin, Ontario, les Etats-Unis et on croise dans les juridictions de Royaume Unie et Allemagne. En conclusion, jâétablis que notre système dâarbitrage sous le Règlement protéges notre publique plus que dâautres juridictions. Je suggère des améliorations au système, par contre, incluant lâagrandissement du plan de garantie, lâajout des pouvoirs donnés aux arbitres américains et ensuite dâintègré un système dâarrêt semblable aux Royaumes Unis.

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Résumé La recherche présentée ici porte sur la manière dont les protestants conservateurs francophones du Québec évaluent la compatibilité entre leurs croyances religieuses et les lois qui limitent le recours au châtiment corporel à lâégard des enfants. Plus précisément, elle sâintéresse à la façon dont ils résolvent les conflits éventuels entre leurs croyances puisées dans la Bible et ces lois. En ce sens, la Bible prescrit dans plusieurs de ses versets, notamment dans le proverbe 22 :15, dâutiliser le châtiment corporel comme moyen pour chasser une inclination au mal qui serait innée chez les enfants et dâeffectuer ce châtiment à lâaide dâune verge. De ce fait, de nombreux protestants conservateurs emploient des objets (cuillers en bois, bâtons, baguettes) pour administrer ce châtiment à leurs enfants. Or, ces pratiques entrent en contradiction avec lâarticle 43 du Code criminel du Canada qui limite et encadre le recours au châtiment corporel et avec la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec qui protège les enfants contre des traitements pouvant sâapparenter à de la maltraitance et qui risquent de compromettre leur développement. La méthodologie utilisée est une méthodologie qualitative mixte basée dâabord sur une série dâobservations non participantes in situ à des services religieux et des ateliers dâenseignement doctrinal dans quatre congrégations protestantes conservatrices (deux Ãglises évangéliques, une Ãglise pentecôtiste et une Ãglise baptiste) suivie dâune série dâentretiens auprès de trente-neuf protestants conservateurs québécois francophones appartenant à ces congrégations. Ce matériel a été complété par une analyse documentaire des écrits produits par ces groupes et des écrits dâautres organisations conservatrices consultés par ces groupes. Lâanalyse des données a permis de dégager chez les protestants conservateurs à lâétude trois différentes attitudes face à lâincompatibilité entre leurs préceptes religieux et les lois séculières : une attitude de conciliation qui se traduit par un effort dâaccommodement de ces préceptes à la loi ; une attitude dâomission face à la loi séculière où lâindividu opte pour une désobéissance passive de la loi ; et une attitude contestataire face aux autorités où la désobéissance aux lois est envisagée comme une forme de militance. Nous examinons les éléments qui influencent ces différents positionnements face aux lois. En plus de répondre aux objectifs visés, la présente recherche constitue une étude approfondie du discours des protestants conservateurs québécois francophones sur le châtiment corporel des enfants et de leurs pratiques.

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La pratique de la médecine en centre hospitalier est encadrée par une variété de normes qui résultent en un contrôle des activités cliniques du médecin. Ce mémoire présente une analyse du régime instauré par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ses règlements afin de dégager les différents mécanismes de contrôle des activités du médecin exerçant en centre hospitalier. La pratique du médecin sera fonction de son intégration à la structure administrative du centre hospitalier, telle que notamment prévue par un plan dâorganisation et des ressources et un plan des effectifs médicaux et dentaires. Ces plans contiennent des balises générales qui auront à être considérées par lâétablissement dès le recrutement de médecins et témoignent dâune préoccupation du législateur dâassurer une distribution cohérente de lâoffre de soins et de services de santé à lâéchelle de la province. Le rattachement du médecin à un département par lâoctroi dâun statut et de privilèges de pratique rendra applicable une normativité particulière, mise en Åuvre par le chef de département clinique, par exemple la liste de garde et les règles dâutilisation des ressources médicales et matérielles. La validité et les effets de la pratique par laquelle les médecins réaménagent entre eux lâexécution des obligations qui leur incombent par des ententes variées sera également abordée à la lumière de récents développements jurisprudentiels sur la question. La mise en place dâun mécanisme de traitement des plaintes et dâune procédure disciplinaire en centre hospitalier sera également abordée ainsi que la situation des différentes parties impliquées, tant en ce qui a trait aux garanties juridiques applicables que relativement à la possibilité de recours administratifs ou auprès du Tribunal administratif du Québec.

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La diffusion sur les plateformes néomédiatiques dâÅuvres audiovisuelles, comme les sites Internet des télédiffuseurs ou des webdiffuseurs, la vidéo sur demande, la télévision mobile ou la webdistribution, modifie les risques que les producteurs audiovisuels doivent gérer normalement sur les plateformes traditionnelles, comme la télévision. La mutation des risques découle de quatre sources en particulier, soit du marché, des pratiques dâaffaires, des lois et règlements et des techniques elles-mêmes. Ces sources peuvent également induire des normes pouvant constituer un cadre juridique afin de moduler ou éliminer les risques. Le présent mémoire analyse les risques encourus lors de la diffusion sur les plateformes néomédiatiques dâÅuvres audiovisuelles du point de vue des producteurs par lâentremise du processus de gestion de risques. Il identifie et recense ainsi les risques en mutation et les nouveaux risques auxquels les producteurs sont confrontés. Puis, les risques identifiés y sont définis et le cadre juridique est abordé dans le contexte de la mise en Åuvre dâune stratégie de gestion de risques et des mesures afin dâatténuer ou dâéviter les risques encourus par les activités de production et dâexploitation des producteurs.

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Combiner le respect du milieu et le bien-être des personnes qui vivent de lâexploitation des ressources naturelles en Amazonie est une préoccupation qui est appelée à transformer les politiques dâexploitation du territoire. Je montre dans cette étude que les gains du développement économique, la protection de lâenvironnement et lâamélioration du niveau de vie des populations locales sont des objectifs compatibles. Toutefois, des tensions entre les trois piliers du développement durable subsistent et nécessitent une forme de négociation pour arriver à un équilibre des coûts et bénéfices du développement. En Amazonie, cette négociation prend la forme dâun encadrement du développement par les législations gouvernementales. Ces lois clarifient les droits de propriété et établissent un système de gestion de lâexploitation des ressources forestières tant sur les terres publiques que sur les terres privées. En analysant deux cas dâexploitation de ressources issues de la forêt, soit le bois dâÅuvre et la baie dâaçaí, jâexplique les raisons pour lesquelles les populations locales vivant de lâexploitation des diverses ressources forestières sont peu intégrées dans le processus de développement. La régulation publique sâappliquant à lâexploitation du bois tend à criminaliser les activités pratiquées par les populations locales sans apporter dâalternative autre que les plans de gestion forestière. Dans le cas de la baie dâaçaí, la coexistence de la culture et de la cueillette comme systèmes de production permet aux populations locales de continuer leurs activités traditionnelles et une répartition des coûts et bénéfices du développement plus équitable entre les acteurs.

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Internet est devenu au fil des années un outil de communication exceptionnel. Or lorsquâon évoque le cyberespace, on pense généralement à un « no manâs land » juridique, un espace sans lois. Est-ce vraiment le cas? Le pouvoir étatique est-il mis de côté? Lâauteur affirme que le droit, loin dâêtre totalement écarté, doit maintenant composer avec dâautres formes de régulation. En prenant lâexemple dâInternet, lâauteur en vient à présenter lâévolution de la régulation dâun tel système, allant de lâautorégulation à la co-régulation, câest-à-dire « une coopération entre la société civile et les pouvoirs publics ». Il souligne par ailleurs que, de par lâaspect « international » de lâInternet, les institutions supranationales prennent une importance de plus en plus en grande puisque câest elles qui viendront compenser la portée limitée de lâintervention des Ãtats-nations. On prend lâexemple de lâUnion européenne et du développement des « régionalismes ». Mais bien quâil ne soit plus à même de régir et de réguler à lui seul un système comme Internet, il reste que le droit étatique est essentiel. à travers le développement de concepts, la création de dialogues et de consensus, il est en mesure de défendre des droits que la technologie pourrait venir compromettre en exigeant que le développement technologique se fasse en conformité avec les législations traditionnelles.

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Suite à lâessor des marchés financiers en ligne tant à lâintérieur de lâUnion Européenne quâen Amérique du Nord, les législateurs communautaires ont pris différentes mesures visant à exercer un certain contrôle sur le flux financier découlant de cet essor. Afin de mieux situer le lecteur dans cet amalgame de textes juridiques, lâauteur de cet article dresse un portrait exhaustif des différentes lois, directives et conventions applicables aux services financiers en ligne. Le domaine des services financiers nâéchappant pas à lâaspect international du réseau Internet, la problématique de lâassujettissement de sites nord-américains au droit communautaire demeure dâun grand intérêt. Comme le souligne lâauteur, malgré le fait que certains joueurs ne devrait pas, à première vue être soumis au droit communautaire, les autorités de lâUnion Européennes justifient leur occupation de la compétence par rapport aux activités financières en ligne en raison de leur intérêt pour la réalisation du marché unique. En partant de ce constat, lâauteur aborde exhaustivement les différents textes juridiques de droit européen pouvant accorder un recours quelconque au consommateur désirant obtenir des services financiers en ligne, peu importe lâorigine géographique du site, notamment la très récente Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Ce nouveau texte prévoit, entre autres, que les protections accordées au consommateurs ne peuvent êtres outrepassées même lorsque la loi applicable au contrat est celle dâun pays tiers à condition que ledit consommateur soit résident dâun Ãtat membre de la Communauté et que le contrat ait des liens de rattachement proches avec la Communauté.

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Affirmer que les citoyens des démocraties occidentales sont lâobjet dâune surveillance systématique efficace et à grande échelle a de quoi provoquer une réaction incrédule. Démagogie, diront certains. Pourtant, les progrès réalisés dans les technologies de collecte, de traitement et de stockage dâinformation forcent une réflexion sur cette hypothèse. Il a été souligné justement que les coûts élevés liés aux moyens rudimentaires employés par les polices secrètes dâantan endiguaient en quelque sorte la menace. Les filatures, les infiltrations, les rapts nocturnes de dissidents pêchaient par manque de subtilité. Au contraire, le génie des techniques modernes vient de ce quâelles nâentravent pas le quotidien des gens. Mais au-delà du raffinement technique, le contrôle panoptique de la masse atteint un sommet dâefficience dès lors que celle-ci est amenée à y consentir. Comme le faisait remarquer le professeur Raab : « [TRADUCTION] La surveillance prospère naturellement dans les régimes autoritaires qui ne sâexposent pas au débat public ni à la critique. Lorsquâelle est utilisée dans des régimes dits démocratiques, elle est légitimée et circonscrite par des arguments de nécessité ou de justifications spéciales, tout comme la censure »[1]. Or, le droit, en tant que discours de rationalité, accomplit savamment ce travail de légitimation. Câest dans cet esprit quâune analyse radicale des règles de droit encadrant le droit à la vie privée apporte une lucidité nouvelle sur notre faux sentiment de sécurité.

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Lâutilisation dâInternet prend beaucoup dâampleur depuis quelques années et le commerce électronique connaît une hausse considérable. Nous pouvons présentement acheter facilement via Internet sans quitter notre domicile et avons accès à dâinnombrables sources dâinformation. Cependant, la navigation sur Internet permet également la création de bases de données détaillées décrivant les habitudes de chaque utilisateur, informations ensuite utilisées par des tiers afin de cerner le profil de leur clientèle cible, ce qui inquiète plusieurs intervenants. Les informations concernant un individu peuvent être récoltées par lâinterception de données transactionnelles, par lâespionnage en ligne, ainsi que par lâenregistrement dâadresses IP. Afin de résoudre les problèmes de vie privée et de sâassurer que les commerçants respectent la législation applicable en la matière, ainsi que les exigences mises de lâavant par la Commission européenne, plusieurs entreprises comme Zero-knowledge Systems Inc. et Anonymizer.com offrent des logiciels permettant la protection de la vie privée en ligne (privacy-enhancing technologies ou PETs). Ces programmes utilisent le cryptage dâinformation, une méthode rendant les données illisibles pour tous à lâexception du destinataire. Lâobjectif de la technologie utilisée a été de créer des systèmes mathématiques rigoureux pouvant empêcher la découverte de lâidentité de lâauteur même par le plus déterminé des pirates, diminuant ainsi les risques de vol dâinformation ou la divulgation accidentelle de données confidentielles. Malgré le fait que ces logiciels de protection de la vie privée permettent un plus grand respect des Directives européennes en la matière, une analyse plus approfondie du sujet témoigne du fait que ces technologies pourraient être contraires aux lois concernant le cryptage en droit canadien, américain et français.

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Les relations de travail et d'emploi sont devenues des enjeux importants en Chine. La Chine a ratifié 25 conventions internationales du travail et a travaillé en étroite collaboration avec l'OIT pour améliorer la sécurité et la santé au travail. Malgré ces efforts, la Chine est souvent critiquée pour des violations du travail. Face à ces problèmes, un système législatif d'administration de travail a été développé au niveau national. Mais lâapplication de ces règlements demeure problématique.. En particulier, les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans l'application de ces lois constituent un élément clé du problème. Notre mémoire s'intéresse essentiellement au rôle de l'inspecteur du travail dans l'administration publique de la sécurité du travail en Chine. Ces fonctionnaires jouent un rôle important et peuvent parfois exercer leur discrétion en tant qu'acteurs de première ligne, faisant d'eux de vrais décideurs politiques. Par conséquent, la compréhension de leur rôle et de leur discrétion dans l'application des normes du travail en Chine est cruciale. Notre mémoire est centré sur une étude de cas qualitative d'un bureau d'inspection du travail dans la région de Beijing. Dans le cadre de notre recherche nous avons examiné le rôle des inspecteurs du travail au moyen dâentretiens semi-structurés, dâune recherche documentaire ainsi quâà lâoccasion dâune brève observation des inspecteurs sur lors de la visite dâun lieu de travail. Les résultats démontrent que la définition du pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail de première ligne en Chine est un enjeu très complexe. Lâétude de cas permet cependant dâélaborer un cadre permettant lâidentification des facteurs critiques déterminants pour l'évaluation et la compréhension de la nature du pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur du travail en application de la loi.